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2010年自學(xué)考試《外國法制史》串講筆記(13)

英吉利王國建于不列顛島,公元前1世紀(jì)至5世紀(jì)處于羅馬帝國統(tǒng)治之下,后盎格魯撒克遜和裘特等日耳曼部落侵入,至9世紀(jì)成為統(tǒng)一的盎格魯撒克遜王國,即英吉利王國。

  第七章 英吉利王國法律制度(中世紀(jì))

  第一節(jié) 英吉利王國法律制度的形成和發(fā)展

  一、英吉利王國法律制度的形成

  英吉利王國建于不列顛島,公元前1世紀(jì)至5世紀(jì)處于羅馬帝國統(tǒng)治之下,后盎格魯撒克遜和裘特等日耳曼部落侵入,至9世紀(jì)成為統(tǒng)一的盎格魯撒克遜王國,即英吉利王國。英吉利王國屬于早期封建國家,其法律除國王頒布的法令外,主要是盎格魯撒克遜習(xí)慣法,屬日耳曼的一個分支,也先后被編纂成習(xí)慣法匯集。如公元600年裘特王國的《艾塞爾伯特法典》,690年威塞克斯王國的《伊尼法典》,盎格魯撒克遜王國的《盎格魯撒克遜法典》,丹麥人的《克努特法典》等,其內(nèi)容與大陸各“蠻族法典”大同小異,都是在日耳曼部落習(xí)慣的基礎(chǔ)上形成的帶有部落性和地方性的習(xí)慣法,非常分散,沒有普遍適用于不列顛全境的統(tǒng)一的“普通法”。

  二、英吉利王國法律制度的發(fā)展

  公元1066年,法國諾曼底貴族威廉征服英國,為威廉一世,他加快了英國封建化的進(jìn)程,宣布自己是全部土地的最高所有者,他把原盎格魯撒克遜大貴族的土地全部沒收,他自己占有全部耕地的1/7和大部森林,其余賜給親信、侍從和教會,實行了陪臣關(guān)系直接化政策,“陪臣的陪臣也是我的陪臣”,不僅國王的陪臣要向國王宣誓效忠,而且國王的陪臣的陪臣也必須向國王宣誓效忠,因而以強大的王權(quán)為中心形成了強有力的中央集權(quán)制的國家政權(quán)。

  1、形成了通行全國的普通法

  威廉為了加強集權(quán)統(tǒng)治與緩和與被征服者的矛盾,宣布保留盎格魯撒克遜人的習(xí)慣法,由于其極其分散,便設(shè)立了中央司法機(jī)關(guān)——王室法院,派巡回法官定期到各地巡回審判,并對各地方司法和行政活動進(jìn)行監(jiān)督。享利二世進(jìn)行司法改革,擴(kuò)大巡回法官的權(quán)限和管轄范圍,削減了領(lǐng)主的審判權(quán)。巡回法官除遵循王室法令外,主要依當(dāng)?shù)亓?xí)慣法,只要不與王室法令和諾曼貴族利益相抵觸,就可為判決的依據(jù)?梢姡不胤ü傺不貙徟械倪^程實際上也是對各地的習(xí)慣法進(jìn)行調(diào)查、選擇、剖析、加工的過程。在強大中央政權(quán)支持下,通過長期巡回審判實踐,在原盎格魯撒克遜習(xí)慣法基礎(chǔ)上摻合了諾曼人的習(xí)慣,以判例的形式,把全國各地分散的習(xí)慣法逐步統(tǒng)一起來,大約從公元13世紀(jì)起就形成了全國普遍適用的共同的習(xí)慣法,這就是普通法。所以,普通法最初最基本的含義僅指王室法院所適用的通行于全國的習(xí)慣法,其所以被稱為普通法,是相對過去的不統(tǒng)一的分散的習(xí)慣法而言的。

  普通法是一種判例法,其規(guī)范和原則都包含于大量的判例中。許多法學(xué)家對判例中的習(xí)慣法原則和規(guī)范加以整理、編纂、歸納和注釋。英國最早出現(xiàn)的一部普通法著作是在亨利二世時格蘭威爾所著的《英國的法律與習(xí)慣論》(1186年),主要從訴訟法的角度敘述英國的不動產(chǎn)法,也涉及契約法、刑法及世俗法院和教會法院的管轄權(quán)問題。第二部是亨利三世布拉克頓所著的《英國的法律與習(xí)慣》(1250年),也主要從訴訟法的角度以王室法院的判決為基礎(chǔ)論述英國法,雖未最后完成,卻是一部最系統(tǒng)地論述中世紀(jì)英國法的權(quán)威著作。第三部是利特爾頓所著的《土地法論》,以《判例年鑒》為依據(jù),從實體法的角度研究了中世紀(jì)英國各種土地所有的形態(tài),成為廣為流傳的權(quán)威法學(xué)著作。

  2、產(chǎn)生了英國特有的法律形式——衡平法

  公元12——13世紀(jì),新出現(xiàn)的社會關(guān)系和社會現(xiàn)象需要有新的法律予以調(diào)整。

  首先,普通法的訴訟程式刻板僵化。根據(jù)普通法規(guī)定,當(dāng)事人向王室法院起訴必須先向大法官領(lǐng)取開審令狀。才能開始審判。開審令狀是大法官以國王名義發(fā)出的一種訴訟文書,責(zé)令被告人履行令狀所明示的要求,否則即應(yīng)出庭答辯。因此不同的訴訟理由就有不同類型的開審令狀,分別規(guī)定著不同的訴訟方式。在已有的開審令狀目錄中找不到相應(yīng)令狀,當(dāng)事人的權(quán)益就得不到保護(hù)。

  其次,普通法內(nèi)容也不適應(yīng)客觀需求。如規(guī)定債務(wù)到期不能償還的,抵押品全歸債權(quán)人永久所有而不管其價值比欠債款高多少;再如規(guī)定只要不是暴力威脅所締結(jié)的契約一律有效,也就是默認(rèn)了在非有型暴力如上下級、師徒或某種親屬關(guān)系等精神影響或精神脅迫所立契約的有效性。

  于是,國王就把這類案件委托給御前會議,由御前會議的秘書、掌璽大臣——大法官處理。大法官享有很大的自由裁量權(quán),既不受普通法訴訟程式的約束,也不遵循普通法的成例,只依個人良心所認(rèn)為的“公平”、“正義”原則獨自處理,其實是參照羅馬法原則處理。這樣在普通法體系外又產(chǎn)生了衡平法。后來公元14世紀(jì)設(shè)立了衡平法院(大法官法院),于是衡平法也與普通法一樣采取了先例主義原則,實現(xiàn)了規(guī)范化和條理化,變成了英國特有的一種法律形式。英國法中,就形成了普通法與衡平法兩種法律、兩種法院和兩種訴訟程序并存的法律體制。但兩種法律體制是互相配合、互相補充、相輔而成的。不過矛盾和沖突是不可避免的,致使公元17世紀(jì)確立了衡平法效力優(yōu)先的原則,18世紀(jì)末又將兩法院一起納入“最高法院”,二者對立和沖突才結(jié)束。

  [衡平法:是英國特有的法律形式。形成于中世紀(jì)中期,是為了彌補普通法的不足,由大法官根據(jù)“公平”“正義”進(jìn)行審判的案件的產(chǎn)物。效力優(yōu)于普通法。]

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